Завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке .
Согласно ст. 11)8 ГК РФ, устанавливающей общие положения о наследовании по завещанию, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме, и лично км. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти.
Статья 1118 ГК РФ определяет общие положения, касающиеся наследования по завещанию.
«Завещание - особая сделка, цель совершения которой - распоряжение имуществом на случай смерти, поэтому завещание - сделка только письменная, составляемая в нотариальной форме» . В силу п.1 данной статьи такое распоряжение возможно только путем составления завещания, т.е. в тех случаях, когда составленный наследодателем документ соответствует требованиям, установленным в гл.62 ГК РФ (любые договоры, предполагающие распоряжение имуществом на случай смерти, являются ничтожными).
Статья 1118 позволяет выделить наиболее важные признаки завещания как сделки. Во-первых, «…завещание - сделка односторонняя: для ее совершения необходима и достаточна воля одного лица – наследодателя» .
Во-вторых, завещание - личная сделка. Это означает, что при ее совершении принципиальное значение имеет личность субъекта, следовательно, невозможно совершение завещания через представителя. Очевидно, имеется в виду любой представитель - как договорной, так и законный. Таким образом, лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут - они могут передавать наследство только наследникам по закону. Проявлением строго личного характера завещания является и норма п.4, в соответствии с которой завещание может совершать только один человек. Если завещание совершено двумя или более субъектами, сделка будет ничтожной.
Кроме того, «…при квалификации завещания как сделки необходимо обратить внимание на п.5, в соответствии с которым эта сделка создает права и обязанности после открытия наследства, т.е. правовые последствия наступают не сразу» . Следует в общем согласиться с мнением о том, что "завещание - срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно". Однако неизбежно это для наследодателя, а правовые последствия возникают для наследников, для которых смерть наследодателя не такое уж неизбежное событие. С этой точки зрения завещание может быть названо условной сделкой: в отношении смерти наследодателя (условие) неизвестно, наступит она или нет в течение жизни наследника, т.е. возникнут ли для него последствия, связанные с завещанием.
«ГК РФ не содержит указаний ни о возможности, ни о запрете составления условных завещаний» . На основании же общих положений ГК РФ о сделках мы можем прийти к выводу, что условной может быть любая сделка. Однако нынешняя практика условные завещания не признает - отчасти оттого, что при их составлении нотариусы рекомендуют исключать все положения, даже отдаленно напоминающие условия. Проблемы, безусловно, возникнут при составлении закрытых завещаний, предусмотренных статьей 1126 ГК.
Систематическое толкование положений ГК РФ приведет к тому, что условные завещания приемлемы, если выполнимость (невыполнимость) условия станет очевидна в течение срока принятия наследства. Поскольку указанный срок определен императивно и соответствующие нормы не содержат каких-либо исключений, связанных с условностью завещания, можно сделать заключение: положения завещания, не позволяющие соблюсти порядок принятия наследства, недействительны как противоречащие императивным нормам ГК.
Обращает на себя внимание неточность, содержащаяся в п.5. Он устанавливает, что "завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства". Между тем кажется очевидным, что ни односторонняя сделка вообще, ни завещание в частности создавать обязанности не могут (речь идет об обязанностях для третьих лиц; совершивший одностороннюю сделку субъект может создать обязанности для себя, что не актуально для завещания). Размышляя о возможных обязанностях, создаваемых завещанием, вспомним о легате, который, на первый взгляд, создает обязанность для наследника - отказодателя по исполнению отказа. Однако «…эта обязанность возникает не в силу завещания, а в силу факта принятия наследства (который, как отмечалось, может быть назван односторонней сделкой)» .
Поскольку из ГК РФ не следует иное, завещание может быть удостоверено гражданином у любого нотариуса, не обязательно по месту жительства. Завещатель заинтересован в том, чтобы наследники знали, где именно удостоверено завещание.
Итак, завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно, рано или поздно, должна наступить. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание. Поэтому завещанию как односторонней сделке присущ и известный элемент условности. Акт его составления, до тех пор пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и необратимым .
К основным принципам, определяющим началам правовой защиты граждан в области наследования по завещанию следует отнести прежде всего свободу завещания
Принцип свободы завещания был известен ГК РФ 1964 г. (однако ст.534 ГК РСФСР называлась иначе: "Право гражданина завещать свое имущество по своему усмотрению").
Свобода завещания - один из основных принципов наследственного права. Реализуется он в следующих возможностях наследодателя, осуществляемых по его собственному усмотрению :
- определение наследников и их доли в наследственном имуществе (поскольку не установлено иное, наследники могут быть конкретизированы путем указания их имени, отчества, фамилии; возможно и отсутствие конкретизации путем указания на категорию наследников (например, дети сестры - в этом случае наследниками станут все дети сестры, даже те, которые на момент составления завещания еще не родились);
- лишение наследства любых наследников без обоснования причин;
- указание в завещании на любое имущество;
- включение в завещание определенных распоряжений, в частности о субституции, о легате, о завещательном возложении (статьи 1121, 1137 и 1139);
- составление любого количества завещаний (а также отказ от составления завещания);
- изменение либо отмена совершенных завещаний.
Положения статьи 1120 раскрывают один из аспектов принципа свободы завещания - завещатель имеет право распорядиться любым имуществом, которое принадлежит либо может принадлежать ему в будущем. Из этого следует, что «…в составе наследства не могут оказаться вещи, изъятые из оборота, - правом собственности на них обладают только публично-правовые образования. Наследование ограниченно - оборотоспособного имущества осуществляется в соответствии с правилами ГК РФ» .
Безусловно, завещатель может распорядиться не только вещами, но и другим имуществом, скажем, исключительными правами (имущественной их составляющей).
Тем не менее «….представляется необходимым применить ограничительное толкование рассматриваемой нормы, уточнив, что по своему усмотрению наследодатель может распоряжаться только вещами и имущественными правами, но не обязанностями» . Обязанности наследодателя должны переходить к наследникам пропорционально полученному ими имуществу, иначе одному наследнику может перейти все имущество, другому - только долги (либо небольшая часть имущества и все обязанности). Поскольку наследник имеет право не принять наследство, может возникнуть весьма сложная ситуация. В качестве подтверждения обоснованности такого толкования можно привести норму п.1 ст.1122, в которой применительно к наследственному имуществу указывается только на вещи и права.
Принцип свободы завещания находит свое отражение и в норме, содержащейся в ст.1121 ГК РФ о назначении и о подназначении наследников. Положения о назначении наследников состоят в том, что наследодатель может указать в завещании любое количество лиц (их субъектный состав определен в ст.1116 ГК), при этом не имеет значения, являются они наследниками по закону или нет.
«Наследственная субституция - указание в завещании дополнительного (запасного) наследника на случай, если основной не примет наследство. Цель подназначения наследника - не допустить переход имущества к наследникам наследника, не принявшего наследство, что допускается законом» . Тем самым наследодатель реализует свое право передать имущество по собственному усмотрению.
Новеллой ГК, установленной в данной статье, является правило, в соответствии с которым подназначить можно наследника как по завещанию, так и по закону (последнее по ГК РСФСР 1964 г. было невозможно). Интересно в этой связи замечание Ю.К. Толстого о том, что "поскольку наследник по закону завещателем не назначался, термин "подназначение наследника" не вполне адекватен применительно к тем случаям, когда указанный наследник является запасным по отношению к наследнику по закону.
Таким образом, «…наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов и другие общие положения о порядке перехода наследственной массы» .
В статья 1123. нашел отражение принцип тайны завещания
Положения этой статьи являются новеллами, хотя и до вступления в силу третьей части ГК РФ необходимость соблюдения тайны никем не оспаривалась. Зачастую наследодатель не заинтересован в разглашении сведений, указанных им в завещании, поскольку на практике это может привести к тому, что потенциальные наследники попытаются испортить жизнь наследодателю.
«Тайна завещания представляет собой принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу п.1 ст.150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо» . Нематериальные блага не являются предметом регулирования гражданского права, оно только защищает их в случаях нарушения. Использовать можно все способы защиты, установленные ст.12 ГК; некоторые из способов конкретизированы в данной статье. Так, ее ч.2 определяет, что в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда. Это положение очень важно, так как моральный вред возмещается только в случаях, установленных в законе.
Обращает на себя внимание то, что право на компенсацию морального вреда имеет только сам наследодатель, а не его наследники. Представляется, что так же должен решаться вопрос и с компенсацией имущественного вреда (естественно, размер убытков необходимо доказать, что в контексте разглашения тайны завещания весьма проблематично).
В качестве еще одного возможного способа защиты, применимого в рассматриваемой ситуации, можно назвать обязывание лица, разглашающего тайну завещания, по решению суда прекратить такое разглашение.
Часть 1 статьи 1123 ГК РФ приводит исчерпывающий перечень лиц, являющихся субъектами ответственности за разглашение тайны завещания. Это :
- лицо, удостоверяющее завещание (включая нотариуса);
- переводчик;
- душеприказчик (исполнитель завещания);
-рукоприкладчик (гражданин, подписывающий завещание вместо наследодателя).
Следовательно, к другим лицам (например, к другу нотариуса) какие-либо требования предъявлены быть не могут.
Беспокоит отсутствие четкости в решении данной статьей вопроса о том, какая именно информация не подлежит разглашению. Скажем, можно ли привлечь к ответственности нотариуса, сообщившего наследнику, что тот упомянут в завещании, хотя на самом деле такого упоминания не было. По сути-то «…в данной ситуации разглашения информации, указанной в завещании, не было. Поэтому следует обратить внимание на формулировку ч.1, которая говорит о том, что нельзя разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В результате буквального толкования этой нормы мы придем к выводу о том, что ответственность названных лиц возможна за сообщение любых сведений, касающихся завещания» .
В правилах ст.1113 установлено, что:
а) день смерти наследодателя определяется по правилам ст.1114 ГК РФ;
б) для открытия наследства не нужно принятия какого-либо формального акта: достаточен сам факт смерти наследодателя (хотя он документируется в порядке, установленном в ст.64-68 Закона "Об актах гражданского состояния");
в) законодатель полностью приравнял к смерти гражданина (наследодателя) объявление его умершим в установленном порядке: в обоих случаях наступают одни и те же последствия.
Возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст.46 ГК РФ (о том, что после явки гражданина, объявленного умершим, и отмены соответствующего решения суда такой гражданин вправе, в частности, потребовать возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к другому лицу после объявления гражданина умершим) и правилами ст.1113? Безусловно, такое противоречие налицо. Законодателю, видимо, придется вносить изменения либо в ст.46 ГК, либо в ст.1113 ГК, ибо в данном случае правила ст.1113 не имеют приоритета перед правилами ст.46 ГК. Верховному Суду РФ целесообразно определить свою позицию по данному вопросу.
Применяя правила ст.1113, необходимо учитывать постановление Конституционного Суда РФ от 16.01.96 N 1-П "По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова". Анализ этого постановления позволяет сделать вывод о том, что положения законов, регулирующих вопросы наследования и действовавших на день открытия наследства, применимы лишь постольку, поскольку их положения не признаны противоречащими Конституции РФ.
«Днем открытия наследства является день, когда гражданин фактически умер» . Факт смерти удостоверяется документом установленной формы (форма "Медицинское свидетельство о смерти", утв. приказом Минздрава России от 07.08.98 N 241), выданным медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом. На основании этого документа осуществляется государственная регистрация смерти гражданина органом загса по его последнему месту жительства, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или месту, где находится учреждение, выдавшее медицинское свидетельство о смерти. Если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете и т.п., регистрация смерти может быть произведена органом загса, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае смерти в экспедиции, на полярной станции и иных местах, где нет органов загса, регистрация производится в ближайшем к фактическому месту смерти органе загса. В результате государственной регистрации смерти выдается свидетельство о смерти (ст.64-68 Закона об АГС). В свидетельстве указывается дата смерти гражданина. День смерти наследодателя необходимо в данном случае устанавливать исходя из даты, указанной в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса;
Объявление гражданина умершим осуществляется в соответствии со ст.45 ГК. Так, суд может объявить гражданина умершим, если :
• в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет подряд;
• нет таких сведений в течение 6 месяцев в случае, когда он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель;
• военнослужащий (иной гражданин) пропал без вести в связи с военными действиями: в этом случае он может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий.
Во всех упомянутых выше случаях днем открытия наследства является день вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Однако в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд вправе (исходя из учета таких обстоятельств) днем смерти этого гражданина признать день его предполагаемой гибели. Этот день и считается днем открытия наследства;
«От правильного определения дня открытия наследства зависит решение вопроса о том, нормами какого законодательства (т.е. действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии) необходимо руководствоваться» . Судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, в соответствии со ст.6 Закона N 147: "применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей ГК, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей ГК РФ ибо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (статьи 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.
Принципиальное значение имеют правила п.2 ст.1114. Применяя их, нужно иметь в виду, что :
а) они подлежат применению лишь в случаях, когда в один и тот же день умерли и наследодатель, и наследник. При этом не имеет значения, что наследодатель умер, скажем, в 1 час 15 мин. ночи 27.03.2003, а наследник в 22 часа 45 мин. 27.03.2003. Оба гражданина считаются умершими в один день.
В практике возник вопрос: как правильно определить день открытия наследства наследника и наследодателя, если наследодатель умер в 1 час. 15 мин. 27.03.2003 в г. Хабаровске, а наследник умер в 23 часа в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей обширной страны, ст.1114 не учитывает. Мне кажется, Верховному Суду РФ целесообразно высказать свою позицию по этому вопросу (равно как и по вопросу о том, по местному или по московскому времени следует определять день открытия наследства). Впредь до этого суды должны решать данный вопрос исходя из учета конкретных обстоятельств дела;
б) если граждане умерли в один и тот же день, то наследственное правопреемство между ними не возникает; наследники умерших призываются к наследованию на общих основаниях. Так, если отец и сын погибли в один день, то к наследованию призываются наследники каждого из них.
1.4.2 Место открытия наследства
Последнее место жительства это место, где наследодатель постоянно или преимущественно проживал непосредственно перед своей смертью. Местом жительства наследодателей граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст.20 ГК). «Место жительства (квартиру, жилой дом в деревне, общежитие и т.д.) следует отличать от места пребывания (гостиницы, санатория, пансионата и т.п.), т.е. места, в котором гражданин проживает временно» .
В случае спора место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (ст.247 ГПК РФ). Однако «…суд устанавливает место открытия наследства лишь при невозможности получения заявителем (например, одним из наследников) в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих факт постоянного или преимущественного проживания гражданина в конкретном месте, либо при невозможности восстановления утраченных документов (ст.248 ГПК РФ)» .
Если невозможно установить место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал в России, местом открытия наследства считается:
а) место нахождения имущества. При этом сведения о месте нахождения объекта недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением юстиции, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст.7, 9 Закона о недвижимости). Место нахождения механического транспортного средства определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД, органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним, и т.д.). Место нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю, мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически находится (скажем, в квартире, которую наследодатель нанял за месяц до смерти);
б) место нахождения недвижимости, если:
наследственное имущество находится в разных местах. В практике возник вопрос: если имущество находится в разных районах одного и того же населенного пункта (например, такого крупного, как г.Москва), как определяется место нахождения имущества? Для целей наследования это значения не имеет (ибо, например, в городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего округа (ст.13 ОЗН);
в) место, где находится наиболее ценная часть недвижимости. Речь идет о случаях, когда наряду с движимым имуществом наследодатель имеет на территории России несколько объектов недвижимости;
г) место, где находится движимое имущество (если у наследодателя в России нет недвижимости), а если движимое имущество расположено, например, в разных городах, то место, где находится наиболее ценная часть этого имущества. В качестве ориентира суды могут использовать правила ст.40 НК РФ об определении рыночной цены для целей налогообложения .
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ, КАК ОДНОСТОРОННЕЙ СДЕЛКИ.
Похожие рефераты:
- Общее положение понятия завещания
Завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке .
Согласно ст. 11)8 ГК РФ, устанавливающей общие положения о наслед...- Виды завещания.
Исходя из норм ГК РФ, на сегодняшний день можно выделить два вида завещания. Завещание может быть открытым (простая письменная форма) или закрытым.
В виде общего правила завещан...- Общее понятие и виды недвижимого имущества
Недвижимостью, по римскому праву, считались не только земельные участки и недра земли, но и все, что было создано на земле собственника. К недвижимости относились постройки, посевы, насаждения. Все...- Особенности нотариальной деятельности при удостоверении и исполнении завещания
Нотариальное удостоверение завещания представляет собой нотариальное действие по приданию юридической силы односторонней сделке полностью дееспособного физического лица по распоряжению на с...- Финансовое положение предприятия
Финансовое положение предприятия характеризуется двумя группами показателей:
а) показатели ликвидности;
б) показатели финансовой устойчивости.
Показатели ликвидно...
|